初中歷史論文格式范文
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關(guān)于歷史的定義不同歷史學(xué)家根據(jù)自己的理解都有著自己獨(dú)特的感悟,這些感悟或與時(shí)代相關(guān)或與治史準(zhǔn)則相聯(lián)系。小編整理了初中歷史論文格式范文,歡迎閱讀!
初中歷史論文格式范文篇一
評析歷史解釋論
摘要:民法理論大致可分為兩類:解釋論和立法論。在大規(guī)模立法即將結(jié)束之時(shí),解釋論對法律的發(fā)展顯得格外重要,因?yàn)榉刹唤?jīng)解釋不能適用于具體案件。有不同的法律解釋方法,在解釋法律的過程中應(yīng)更多考慮當(dāng)前社會現(xiàn)實(shí)對法律的需求,而不是立法者在法律制定時(shí)對當(dāng)時(shí)社會現(xiàn)實(shí)的反應(yīng)。
關(guān)鍵詞:解釋論;立法論;社會需求
民法理論大致可分為兩類:解釋論和立法論。民法的解釋論,是通過解釋既存的民法規(guī)范而形成的理論,其目的在于正確地理解和適用民法規(guī)范。民法的立法論,是圍繞如如何設(shè)計(jì)出合理的民法規(guī)范或者如何改進(jìn)既有的民法規(guī)范而發(fā)表的見解、觀點(diǎn)和理論,其目的在于指導(dǎo)或影響民事立法實(shí)踐。在大規(guī)模立法行將結(jié)束之際,通過解釋論來研究民法逐漸為諸多學(xué)者所認(rèn)可。但就解釋論方法如何運(yùn)用這一問題存在諸多爭議。解釋的目的在于還原立法的本旨,解決法律規(guī)范之間的沖突,彌補(bǔ)法律的漏洞。但解釋并不意味著對法律規(guī)范可以進(jìn)行任意的解釋,以自己的論述需要來對法律規(guī)范的內(nèi)涵進(jìn)行延伸和擴(kuò)展。
有的學(xué)者否定我國《合同法》采用物權(quán)行為,其理由在于“筆者曾參與討論、起草了合同法的立法方案,參與草擬了合同法草案的學(xué)者建議稿,數(shù)次參加了合同法草案的討論會,從未見聞過法制工作委員會及其民法室主張過物權(quán)行為理論,相反,在討論過程中倒是表明合同法不采納物權(quán)行為理論。”筆者認(rèn)為,就這一證成自己觀點(diǎn)的理由而言,很難說其是一種解釋法律規(guī)范的科學(xué)方法。
一方面,這一論證方法有點(diǎn)類似于歷史解釋的方法。所謂歷史解釋,系指探求立法者于制定法律時(shí)所作價(jià)值判斷及其所欲實(shí)踐的目的,以推知立法者的意思,而為解釋的方法。因此,立法史及立法過程中所參考的一切資料,遂成為歷史解釋的主要依據(jù)。而立法史及立法過程中所參考的一切資料,如果從科學(xué)客觀的角度出發(fā)的話,應(yīng)由專門的立法機(jī)構(gòu)將其所參考的立法資料予以正式發(fā)布。。
另一方面,法律在施行之后就獲得自己獨(dú)立的生命。這就是說,立法原意可能會隨著時(shí)代及周圍情事的變化而發(fā)生變化,此時(shí),準(zhǔn)確地來說,發(fā)生變化的并不是立法原意本身,而是解釋者從其客觀需要出發(fā)對立法原意在概念的射程范圍內(nèi)進(jìn)行合理闡發(fā)。基于這一點(diǎn),歷史解釋可以分為主觀歷史解釋和客觀歷史解釋。主觀解釋論強(qiáng)調(diào)探詢立法者的立法原意,這是一種強(qiáng)調(diào)尊重和忠實(shí)于立法者通過法律文本表達(dá)的立法原意的解釋論,亦稱為形式的解釋論??陀^解釋論則著重發(fā)現(xiàn)法律文本現(xiàn)在應(yīng)有的客觀意思??陀^解釋論認(rèn)為,法律是社會的產(chǎn)物,法律解釋必須符合實(shí)際的社會生活。
因此,在以歷史解釋的方法對法律規(guī)范進(jìn)行解釋時(shí),就需要面臨這一問題,究竟是應(yīng)當(dāng)保持對立法者原意的最大遵循,還是應(yīng)根據(jù)時(shí)空等因素的變化對立法者原意進(jìn)行延伸和擴(kuò)展。一般認(rèn)為,立法者的意思并非指立法者當(dāng)時(shí)的意思,而系指依當(dāng)時(shí)立法者處于今日所應(yīng)有的意思,所謂的歷史解釋,應(yīng)依據(jù)社會現(xiàn)有的觀念,就立法資料的價(jià)值予以評估,而不能以立法當(dāng)時(shí)社會所存在的觀念予以評估。即使探求立法者主觀的意思,而不對立法者的意思做現(xiàn)代化和客觀化的闡發(fā),也需要面臨究竟什么是立法者的主觀意思?什么是立法者?在立法過程中,針對某一爭議的立法問題和立法規(guī)范,通常會存在不同利益訴求者之間的爭議,立法規(guī)范本身也面臨著一個妥協(xié)的問題。此時(shí),究竟什么才是立法者真正的意思,如何探尋此種情形下立法者的原意也存在較大問題。況且,解釋者在探尋立法者原意時(shí),如何擺脫解釋者本身所具備的“前見”也存在較大爭議。
通常認(rèn)為,民法規(guī)范是裁判規(guī)范,而非行為規(guī)范,因此正如蘇永欽所言,民法規(guī)范既不必使知之,也不必使由之。所謂行為規(guī)范,即法條或法律規(guī)定的意旨在于要求受規(guī)范之人取向于它們而為行為。然若法條或法律規(guī)定的意旨在于要求裁判法律上的爭端的人或機(jī)關(guān),以其作為裁判的規(guī)范進(jìn)行裁判,該規(guī)范便是裁判規(guī)范。正因?yàn)槊穹ㄒ?guī)范本身所具備的裁判規(guī)范的性質(zhì),所以通過探尋立法者的原意以否認(rèn)物權(quán)行為似無必要。就國內(nèi)目前反對物權(quán)行為的觀點(diǎn)和學(xué)說而言,主要論據(jù)還停留在基爾克所作的論述。但物權(quán)行為這一理論因其理論的抽象性和高度邏輯性,其可分為分離理論和無因理論兩部分。從比較法上來看,德國同時(shí)采納了分離理論和無因理論,但瑞士卻只采納了分離理論,未采用無因理論。從物權(quán)行為的實(shí)踐來看,物權(quán)行為的采納使法律行為這一提取公因式的做法更具正當(dāng)性。同時(shí),物權(quán)行為理論也有利于解決合同效力待定所帶來的問題。此外,其有利于明晰《物權(quán)法》中關(guān)于登記或交付這一行為的性質(zhì),也可以更有力地證成“未辦理物權(quán)登記的,不影響合同的效力”。而且,在現(xiàn)有的論述中,法官的素質(zhì)不夠高,法律行為的理論很難為普通民眾所理解,這二者也構(gòu)成了反對物權(quán)行為理論的理由。裁判規(guī)范的性質(zhì)也決定了,普通民眾是否能理解不應(yīng)成為論據(jù)之一?!兜聡穹ǖ洹放c《法國民法典》的區(qū)別之一在于語言是否晦澀難懂,前者的邏輯性和抽象性極強(qiáng),而后者則極具生活氣息。就我國法律繼受的傳統(tǒng)而言,邏輯性和抽象性有利于維持法律的穩(wěn)定性,同時(shí)也保持法律不失其活力。在我國現(xiàn)階段,法官隊(duì)伍素質(zhì)不高或許可以成為論據(jù)之一,但如果伴隨著法治進(jìn)程的發(fā)展,法官隊(duì)伍的素質(zhì)必將不斷提高,如果真有那么一日,拒絕物權(quán)行為的論據(jù)恐怕就完全等同于基爾克當(dāng)年的論述。
參考文獻(xiàn):
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