《契約的死亡》讀后感:英美古典契約理論的死亡(2)
自此,為了彌補約因的缺陷而創(chuàng)設(shè)的“互惠約因理論”已被“允諾不得反悔”原則所取代;絕對責(zé)任思想因“履行不能”“契約落空”等免責(zé)事由而無法維持;違約賠償范圍也擴及到對間接損失進行賠償?shù)某潭取9诺淦跫s理論的三大支柱已全部倒塌,契約已“死亡”[13]。
五、契約的死亡
古典契約理論時期,理論家竭力將契約責(zé)任同侵權(quán)責(zé)任區(qū)別開來:契約責(zé)任必須有契約的存在,而契約必須包含約因才能成立。侵權(quán)責(zé)任則不需要契約關(guān)系的存在。契約責(zé)任是絕對的,幾乎不存在免責(zé)事由,違約賠償必須限制在一定的范圍內(nèi),間接損失不予以賠償。侵權(quán)責(zé)任則只需要存在過錯即可,損害賠償包含直接或間接的全部損失,并且存在諸多免責(zé)事由。20世紀(jì)契約責(zé)任與侵權(quán)責(zé)任呈現(xiàn)融合趨勢:根據(jù)“契約落空”規(guī)則,雙方當(dāng)事人的責(zé)任均可被免除。根據(jù)“允諾不得反悔”原則,原告因信任被告人之承諾而遭受的合理損害應(yīng)予以補償,不論是否存在約因。損害賠償可包括間接損失,這與古典契約理論下限制賠償范圍不同。另外,還存在一種案件,類似于大陸法系不當(dāng)?shù)美陌讣14],在古典契約理論看來,原告無權(quán)就已做的工作提出任何補償。但是后來的理論卻往往提供補救。常見的補救辦法為“法律推定的契約”和“準(zhǔn)契約”以及“實際履行規(guī)則”。準(zhǔn)契約的理論也由此發(fā)展起來,準(zhǔn)契約理論是對契約與侵權(quán)二分體系的一個破壞。原本類似的案件因為不存在契約,應(yīng)該歸屬于侵權(quán)領(lǐng)域,但是經(jīng)過法律擬制,這些案件通過契約規(guī)則得到了解決,以達到更公平的結(jié)果。嚴(yán)格責(zé)任也是契約與侵權(quán)相融合的一個典型現(xiàn)象,即使銷售者沒有任何過錯,即使受損害的并非是買受人,銷售者仍要依據(jù)買賣合同承擔(dān)法律責(zé)任,其實質(zhì)是侵權(quán)責(zé)任。
契約理論建立在自由放任的自由經(jīng)濟背景下,因此將責(zé)任限制在最小的范圍內(nèi),擴大人的自由成為法律的追求;但是20世紀(jì)福利國家興起,自由主義有了新的內(nèi)涵,自由不是絕對的,每個人在享有自由的同時,也要負(fù)擔(dān)照顧他人的社會義務(wù),古典契約理論的衰落是必然的過程。
六、結(jié)語與感想
吉莫爾教授所稱“契約的死亡”多少有些夸大其詞的意味。吉莫爾所謂的“契約的死亡”指的是契約法向侵權(quán)法的回歸,契約責(zé)任正在被侵權(quán)責(zé)任所吞噬。正如吉莫爾教授在書中所說,古典主義總是與浪漫主義交替出現(xiàn),當(dāng)古典主義被浪漫主義所取代時,浪漫主義也將在活力耗盡時為新古典主義所取代。[15]古典契約理論的死亡實際上蘊含著契約的新生,日本內(nèi)田貴教授將其形象地稱之為“契約的再生”[16]。
筆者在閱讀《契約的死亡》時深感英美法關(guān)注審判實踐的特點。吉莫爾教授在書中所援引的每一個法律規(guī)則,都有相對應(yīng)的案例,并且在案例上附加了不同法官或?qū)W者對審判過程和結(jié)果的評析。與成文法的超強穩(wěn)定性相比,判例法體系的規(guī)則常常會隨著審判實踐的發(fā)展而更新,從案例中抽象出的規(guī)則并不具有絕對的規(guī)則地位,可為新的審判所推翻。這種模式能夠很好地緩解法律滯后性的弊端。
與筆者所讀的其他論文相比,吉莫爾教授的這篇論文注重援引不同法官和學(xué)者對具體案例的分析與評價,很少有下定義式的表述。全書共分為四章,分別是契約的起源、發(fā)展、衰落和結(jié)論。除此之外,再無其他次章節(jié)目錄和標(biāo)題。筆者在讀第一遍時,感覺結(jié)構(gòu)混亂,不知所云;在讀第二遍時,才慢慢理解文中的邏輯脈絡(luò),頓感行文流暢,邏輯清晰,一氣呵成。吉莫爾教授在短短百來頁的論文里,展現(xiàn)了契約從生到死的百年歷史,語言精練,內(nèi)容詳實,足見其功力。
參考文獻:
[1]契約法的產(chǎn)生也與法典化運動的興起有關(guān)。十九世紀(jì)英美部門法學(xué)家主張判例法體系存在不足,應(yīng)該設(shè)立成文法,并對各種契約判例進行歸納、總結(jié),從中抽象出一般原則。
[2]指1950年的出版的《柯賓論契約》。
[3]大陸法系契約理論認(rèn)為契約是兩個相反的意思表示達成一致,是一個法律行為;而英美法認(rèn)為契約是兩個意思表示分別達成合意。
[4]這一規(guī)則由狄更森訴道斯(DickinsonV. Dodds)案確定。
[5]這一規(guī)則通過斯蒂爾克訴密瑞克(StillV. Myrick)案確定。
[6]這一規(guī)則通過??怂乖V比爾(FoaksV. Beers)案確定。
[7]典型案例有拉夫勒斯訴威奇爾漢斯(Raffles V. Wichelhuas)和凱爾訴卡萬諾夫(Kyle V. Kauanaugh)。
[8]1947年的Central London Property Trust,Ltd V. High Trees House Ltd.是“禁反言”原則在 英國得到闡述和正式確立的案例。參見陳融:“論‘約因論’在英美法系的衰落”,載于《現(xiàn)代法學(xué)》2007年7月。
[9]威靈斯頓是霍姆斯的后繼者,極力維護古典契約理論;而柯賓則對契約理論進行抨擊。
[10]《契約法重述》第90條的規(guī)定為:若允諾人可合理地預(yù)期他的允諾將誘使受諾人做出確切而實質(zhì)性的作為或不作為,而預(yù)想的作為或不作為也事實上發(fā)生了,那么,如果強制實施該允諾是避免不公平結(jié)果的唯一方式,該允諾是有約束力的。
[11]典型案例是加冕典禮案(Krell. V. Henry;Chandler V. Webster)。
[12]典型案例為赫倫第二案(TheHeron II) 。
[13]古典契約理論的基本特征是在重新表述的約因理論下,盡可能縮小責(zé)任范圍,并在此限制下接受絕對責(zé)任觀念,對高數(shù)額的損害賠償金這一補救措施采取限制性或者消極的態(tài)度。以“交易約因論”為核心的古典契約理論最為突出的三個原則為:客觀契約論、契約責(zé)任絕對論和違約賠償責(zé)任限制論。
[14]這里既包括大陸法系不當(dāng)?shù)美讣?,也包括債?wù)人部分履行而沒有全部履行契約義務(wù)的案件。在古典契約理論下,不當(dāng)?shù)美瞬槐匮a償原告的損失;部分履行契約的義務(wù)人不得要求報酬。
[15]見格蘭特·吉莫爾著:《契約的死亡》,中國法制出版社2005年版第135-136頁。
[16]見【日】內(nèi)田貴著,胡寶海譯:《契約的再生》,中國法制出版社2005年版。
作者| 夏玲
公眾號|新語莘苑
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